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刑法修正案《七》出台后第一逃税案被告廖某逃税10万余元,本网律师为其辩护,终免予刑事处罚

时间: 2013-10-22 11:55:37 | 浏览: 11587 | 更多关于《经典案例

一、案情简介

发票记账联填写的金额为人民币5794元,并以记账联上填写的金额向税务机关申报纳税。案发后,经鉴定机构对该公司2001年至2003年期间的纳税情况进行鉴定,结论为:该公司于2001年至2003年期间少缴税金共计金额为人民币101579.14元,少缴税金占该年度全部应缴税金的比例分别为19.43%、92.48%、69.80%。该公司于2007年2月被成都市工商行政管理局吊销营业执照。L某与2009年5月在武侯区国家税务局第一分局补缴增值税人民币94933.77元,缴纳滞纳金人民币92228.16,在案件审理期间,L某又主动向法院补缴了余欠的税金6645.33元。本案由武侯区人民检察院于2009年6月16日提起公诉后,同年6月30日撤回起诉,2009年7月6日再次向成都市武侯区法院提起公诉。

二、法院裁决结果

法院一审判决认定L某偷税罪成立,采纳辩护人的意见,对L某免于刑事处罚。

三、案件争议的焦点

本案中被告人逃避税款的行为确属事实,本案的焦点在于L某逃避缴纳税款数额是否构成“巨大”。起诉书指控被告人“逃避缴纳税款数额巨大”,我们提出的辩护意见认为无法律依据,根据生效的法律法规不能认定被告人偷税金额“数额巨大”。这涉及到刑法修正案(七)颁布后,没有司法解释明确的规定逃避缴纳税款罪“数额巨大”的具体标准。

1、在起诉书引用的所有法律条文中,没有“数额巨大”的相关法律规定,因此不能认定被告人偷税金额“数额巨大”;

2、起诉书引用的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理偷税、抗税刑事案件具体应用法律的若干问题的解释(法发【1992】12号高检会【1992】5号)》已经在97年废止,完全不适用本案。该解释是针对79年《刑法》第121条偷税罪的司法解释,引用的第五条是对当时偷税罪“情节严重”的一个解释;但79年《刑法》中的偷税罪规定已经在97年《刑法》修订后失效,新的偷税罪规定并没有采用“情节严重”作为定罪标准,因此相应该司法解释也完全失效。本案发生在2001年至2003年期间,因此该解释不适用于本案。

3、起诉书引用的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定》已经于2009年6月27日宣布废止。

辩护人认为,相关司法解释滞后是导致“数额巨大”没有规定的原因,但是无论如何目前没有法律规定的情况下,通过主观认定或推定来认定被告人偷税“数额巨大”不符合法律规定,也违背了罪行法定原则。因此请求法庭对起诉书所指控的被告人偷税“数额巨大”情节不予采纳。

四、本案辩护技巧

就本案而言,事实方面基本没有问题,在这方面没有更多的辩护技巧可以挖掘,想要无罪判决比较难。辩护团队再三权衡后在开庭前对本案做了详尽的法律策划,辩护目标定为争取免于刑事处罚。具体方案为:

一、本案涉及金额不构成“巨大”

本案关键的问题在于金额是否构成数额“巨大”,刑法修正案(七)颁布后没有出台配套的司法解释对逃避缴纳税款罪的金额给予详尽规定,“数额巨大”没有具体标准。以前的司法解释随着偷税罪的修订已失效,而该修正案明确规定符合一定条件免于追究刑事责任。立法精神体现为对偷税行为的数额标准有所提升。辩护意见着重强调公诉机关引用的关于本罪的司法解释不应适用。根据《刑法》溯及力的“从轻原则”,本案的法律适用应该适用《刑法》修正案(七)的相关规定进行判决,而不应适用《刑法》修正案(七)生效前的条款。根据生效的法律法规不能认定被告人偷税金额“数额巨大”。

二、被告人犯罪主观恶心较小,系初犯,事发后积极补税,补缴滞纳金,将给国家造成损害的顺势降至最低,造成的社会危害性较小,应免于刑事处罚。

辩护意见强调被告人的主观态度与行为,《刑法》修正案(七)规定“经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任”。辩护人认为若被告人的行为全部符合这一条件应当认定无罪。结合本案实际情况,被告人仅符合该条款部分内容,因税务部门的原因致使被告人未受到行政处罚。但被告人的行为完全符合这一条款的立法精神,结合被告人的犯罪情节,给与被告人免于刑事处罚体现了《刑法》修正案立法精神和宽严相济的刑事政策。

1、被告人已经用个人资金为该公司补缴了税款。

2、被告人已经用个人资金为该公司缴纳了滞纳金92228.16元。

3、被告人愿意接受税务机关的行政处罚。至今未实际接受处罚不是由于被告的原因造成,而是税务机关未有行政作为造成,不能将此责任归责于被告人。

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